При обвинении по ст. 196 УК должна учитываться экономическая сущность операций

Адвокат, член АП Московской области, советник уголовно-правовой практики ALLIANCE LEGAL CG
16 сентября 2026
За последние годы преднамеренное банкротство перестало быть «экзотической» нормой в уголовном законодательстве: ст. 196 УК РФ все чаще появляется в фабулах дел, связанных с корпоративными конфликтами, спорами вокруг процедур несостоятельности и внутригрупповыми финансовыми схемами. При этом доля приговоров по данной статье остается незначительной, что объясняется сложностью доказывания прямого умысла и крупного ущерба кредиторам, а также необходимостью учитывать профессиональную оценку финансового состояния должника в арбитражном процессе.
Статья 196 УК предусматривает уголовную ответственность за преднамеренное банкротство – т.е. совершение руководителем или учредителем (участником) юридического лица либо гражданином, в том числе индивидуальным предпринимателем, действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия (бездействие) причинили крупный ущерб.
Для квалификации преднамеренного банкротства по ст. 196 УК имеют значение:
Приведенное ниже дело из моей адвокатской практики иллюстрирует «столкновение» формального подхода к возбуждению уголовного дела по ст. 196 УК и арбитражной оценки экономической природы операций должника. Рассмотрим, при каких условиях преднамеренное банкротство подлежит квалификации как преступление, а в каких ситуациях использование ст. 196 УК ведет к необоснованной криминализации корпоративной реструктуризации и банкротных процедур.
Предысторией послужил заключенный между компанией Н LIMITED и иностранным банком договор займа, в обеспечение исполнения которого банк Р. и ООО «Т» заключили договор поручительства, в соответствии с которым ООО «Т» обязалось отвечать за неисполнение Н LIMITED обязательств по договору займа как заемщик. Поручитель отвечает за основную сумму займа, проценты и договорные штрафы, комиссии, а также за причиненные заимодавцу убытки и расходы, в том числе связанные с взысканием задолженности.
В целях обеспечения исполнения обязательств по договору займа банк и ООО «Т» заключили договор залога, в соответствии с которым предмет залога определен в виде нежилых помещений и земельного участка. Предмет залога обеспечивает исполнение обязательств по договору займа, в том числе по погашению основного долга, уплате процентов, комиссий и иных платежей. Право залога иностранного банка на недвижимое имущество, указанное в договоре, зарегистрировано в установленном порядке.
Н LIMITED заем в установленный срок не вернуло; ООО «Т» обязательства перед банком также не исполнило. Указанные обстоятельства послужили основанием для обращения банка в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Т» несостоятельным (банкротом) с суммой требований свыше 1 млрд руб. Арбитражный суд признал заявление обоснованным, ввел процедуру наблюдения и включил требования банка в третью очередь реестра кредиторов, после чего должник был признан банкротом, а конкурсное производство открыто. Иных требований кредиторов, включенных в реестр, у общества на тот момент не было, что делало банк фактически единственным конкурсным кредитором.
Однако апелляционная инстанция по жалобе должника отменила определение о включении требований банка в реестр кредиторов (впоследствии Верховный Суд РФ оставил этот акт без изменения, фактически лишив банк статуса конкурсного кредитора). При этом позиция судов основывалась на установленной цепочке притворных сделок и аффилированности всех ее участников.
В частности, было установлено, что между иностранной компанией Vlimited (заимодавец), и ООО «Т» (заемщик) заключен договор займа. Данные денежные средства предоставлялись для исполнения обязательств общества перед российским банком в части уплаты суммы за приобретенные у данного банка объекты недвижимости. При этом денежные средства для предоставления должнику на покупку недвижимости компания получила в результате продажи 100% доли участия в I LIMITED (99,8% участия в ООО «Т») компании Н LIMITED. При этом денежные средства для покупки доли компания Н LIMITED (заемщик) получила от иностранного банка по договору займа. Обеспечением кредитных обязательств заемщика являлись, в том числе, ипотека принадлежащего ООО «Т» недвижимого имущества – земельного участка и нежилых помещений, а также поручительство ООО «Т».
Все указанные платежные операции в пределах суммы займа осуществлены по цепочке: компания Н LIMITED – компания VLimited – ООО «Т». Имущество, на приобретение которого предоставлены денежные средства заимодавцем – ООО «Т» (спустя месяц после приобретения), передано в залог иностранному банку в качестве обеспечения исполнения обязательств по договору займа, заключенному банком с Н LIMITED. В результате заключения договора займа денежные средства, переданные иностранным банком компании Н LIMITED, оказались на счете ООО «Т» и были использованы для приобретения недвижимости у российского банка.
Впоследствии на внеочередных общих собраниях акционерами российского банка приняты решения о выплате дивидендов иностранному банку как акционеру, владеющему 98% акций. Таким образом, счет должника ООО «Т» наравне со счетами компаний Н LIMITED, VLimited и российского банка использовался для транзитного перечисления денежных средств иностранного банка, конечным получателем которых являлся этот банк.
В рамках спора суд констатировал, что возврат заемных денежных средств иностранному банку под видом дивидендов спустя три с половиной года не свидетельствует о том, что спорная операция не является составной частью цепочки транзитных операций, поскольку эти денежные средства были доступны для изъятия сразу после их перечисления в российский банк в качестве платы за приобретенное имущество по договору купли-продажи. Иностранный банк как лицо, контролирующее российский банк, мог не заботиться об оперативном возврате денежных средств, так как до утраты им контроля имел возможность в любой момент завершить цепочку операций для реализации своего плана. В результате совершения цепочки сделок иностранный банк вернул себе предоставленные изначально в качестве заемных денежные средства, одновременно сохранив контроль над спорным имуществом с учетом заключения с должником обеспечительных сделок. Включение требований иностранного банка в реестр кредиторов привело бы к «удвоению» долга: так, иностранный банк уже получил возврат займа под видом выплаты дивидендов и претендовал на повторный возврат того же займа (в том числе на приоритетное получение выручки от залога), что повлекло бы его неосновательное обогащение.
Дальнейшая попытка иностранного банка вернуть свои требования в реестр кредиторов через заявление о деликтных убытках на сотни миллионов рублей также не привела к успеху: арбитражный суд указал, что у банка отсутствуют деликтные убытки, а новое заявление рассматривается как попытка преодоления уже вынесенных судебных решений.
Впоследствии суд прекратил производство по делу о банкротстве ООО «Т». Однако по заявлению конкурсного управляющего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 196 УК в отношении бывшего гендиректора общества З. Таким образом, уголовное преследование было инициировано на фоне фактического отсутствия конкурсной массы кредиторов и судебной констатации отсутствия деликтного ущерба у единственного первоначального кредитора.
Позиция защиты З. выстраивалась вокруг двух центральных тезисов: отсутствие прямого умысла на причинение вреда кредитору и отсутствие крупного ущерба, причиненного кредиторам, как обязательного элемента состава преступления. В качестве доказательной базы использованы мотивированные решения арбитражных судов и анализ корпоративной конструкции внутригрупповых сделок.
В результате изучения документов арбитражного дела, предоставленного стороной защиты, допросов и последующей проверки показаний подозреваемого и свидетелей орган предварительного следствия сделал вывод о создании иностранным банком формально независимого от него, а фактически – подконтрольного ему «держателя» его российских активов, о перераспределении активов внутри группы таким образом, чтобы заменить в своем балансе оцениваемые в рублях активы (доли в уставных капиталах российских обществ – владельцев недвижимости) активами, номинированными в иностранной валюте. Тем самым банк создал для себя такое положение, при котором он, во-первых, не обязан ежедневно переоценивать капитал в зависимости от колебаний курса рубля к иностранной валюте; во-вторых, провел работу по исполнению требований надзорного органа иностранного государства по снижению своих вложений в российские активы, в-третьих, реализовал план докапитализациии; в-четвертых, в полном объеме сохранил контроль над якобы отчужденными активами. Таким образом, в ходе расследования установлено отсутствие ущерба, причиненного иностранному банку.
На основании изложенного, с учетом транзитного характера использования должника, отсутствия иных кредиторов и судебного установления отсутствия деликтных убытков у иностранного банка, постановление о возбуждении уголовного дела по ст. 196 УК отменено руководителем следственного органа.
Данный пример позволяет выделить ряд ключевых аспектов для построения защиты в делах подобного рода:
Приведенный пример демонстрирует, что уголовное преследование по ст. 196 УК не может развиваться в отрыве от арбитражной оценки экономической сущности операций и реального состояния кредиторской задолженности. Формальные признаки несостоятельности и наличие спорных сделок недостаточны для квалификации преднамеренного банкротства: необходим комплексный экономико‑правовой анализ, включающий исследование финансовых потоков, корпоративных целей и роли каждого участника. Для защиты это означает необходимость системного использования арбитражных актов, доктринальных подходов и технического анализа операций, позволяющих предотвратить криминализацию добросовестной корпоративной реструктуризации и внутригрупповых транзитных схем, подобных тем, которые имели место в рассмотренном в качестве примера деле. Отмена постановления о возбуждении уголовного дела по жалобе защиты подчеркивает значимость своевременного профессионального вмешательства адвоката, способного выстроить аргументацию вокруг отсутствия прямого умысла подзащитного и крупного ущерба кредиторам.
16 сентября 2026
Адвокат, член АП Московской области, управляющий партнер коллегии адвокатов THEMA Legal
Арбитражный процесс
ВС разъяснил вопрос разграничения текущих и реестровых требований применительно к судебным издержкам в деле о банкротстве
23 сентября 2026
Член Адвокатской палаты Московской области, МКА «Вектор Прайм»
Уголовное право и процесс
Почему борьба с дистанционным мошенничеством должна начинаться до появления курьера у двери потерпевшего
23 сентября 2026
Арбитражный процесс
ВС отказал управляющему в процентах за погашение требований кредиторов, которое обеспечило иное лицо
22 сентября 2026
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Определяющий момент | 0 | 10 | 23-09-2026 |
| 2 | Оценка доказательств и доводы защитника | 0 | 22.5 | 25-09-2026 |
| 3 | Вывел деньги перед банкротством — могут взыскать не весь долг ООО, а стоимость конкретных сделок: свежая практика ВС | 0 | 12.04 | 28-09-2026 |
| 4 | Банк сам подал на ваше банкротство. Что делать и можно ли теперь остановить процедуру? | 0 | 7.02 | 28-09-2026 |
| 5 | Гарантийное удержание и отложенный платеж при расторжении договора подряда | 0 | 10 | 24-09-2026 |
| 6 | Исключение из правил или новая реальность? | 0 | 16.25 | 17-09-2026 |
| 7 | Пороховая точка: что грозит виновным в пожаре на пиротехническом заводе под Ярославлем | 0 | 8.98 | 28-09-2026 |
| 8 | Экс-франчайзи Rostic’s готовится пойти в суд с заявлением о банкротстве | 0 | 20 | 21-09-2026 |
| 9 | ВС защитил российское общество от ответственности иностранного холдинга, ушедшего с рынка | 0 | 9.89 | 22-09-2026 |